Изобретательский уровень и неочевидность отражают общее требование патентоспособности , присутствующее в большинстве патентных законов , согласно которому изобретение должно быть достаточно изобретательным — т. е. неочевидным — для того, чтобы быть запатентованным. [1] Другими словами, «принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии от уровня техники или выше него ». [2]
Выражение «изобретательский шаг» используется в Европейской патентной конвенции и в Договоре о патентной кооперации , в то время как выражение «неочевидность» преимущественно используется в патентном праве США . [1] Иногда используется также выражение «изобретательность». [3] Хотя основной принцип примерно одинаков, оценка изобретательского шага и неочевидности различается в разных странах. Например, практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) отличается от практики Соединенного Королевства .
Целью требования изобретательского шага или неочевидности является избежание выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «обычного проектирования и разработки продукта», для достижения надлежащего баланса между стимулом, предоставляемым патентной системой, а именно поощрением инноваций, и их социальными издержками, а именно предоставлением временных монополий. [4] В патентном праве США выражение quid pro quo используется для обоснования необходимости требования неочевидности .
Таким образом, планка неочевидности является мерой того, что общество принимает как ценное открытие. [5] Дополнительные причины для требования неочевидности — это предоставление стимулов для фундаментальных исследований, а не для «постепенных улучшений», и минимизация «распространения экономически незначительных патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого». [6]
Согласно теории побуждения, «если идея настолько очевидна, что люди в этой области разовьют ее без особых усилий, то стимулы, предоставляемые патентной системой, могут оказаться излишними для генерации идеи». [7] Таким образом, существует необходимость «разработать некоторые средства отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены без побуждения патентом». [8] Мерджес и Даффи [9] сожалеют, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующем прецедентном праве поднимает один из главных оставшихся без ответа вопросов патентного права: как суды могут продолжать игнорировать, казалось бы, разумный и теоретически обоснованный подход к определению патентоспособности?»
В попытке отсеять «легкие» изобретения требование неочевидности вносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в фармацевтическую сферу, которая больше всего зависит от патентной защиты. Например,
Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время имеют требование к изобретательскому шагу, необходимость такой доктрины была поставлена под сомнение. Например, в качестве альтернативного подхода была предложена «существенная новизна». [14] Кроме того, во многих странах, помимо патентов, есть полезные модели , которые имеют более низкие (или нулевые) требования к неочевидности в обмен на более короткий срок монополии. Наличие защиты полезных моделей минимизирует для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результата анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. ниже).
В США нет градации более сильный изобретательский шаг - более длительный срок действия патента, и используется подход "все или ничего". При такой системе проведение границы между изобретательским (все) и очевидным (ничего) является неоднозначным, как показывают многочисленные судебные иски с меняющимися результатами при апелляции (например , Sanofi-Aventis GmbH против Glenmark Pharmaceuticals , 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014) [15] ). Кроме того, уникальной для США является возможность представления в качестве доказательства неочевидности фактов, обнаруженных после подачи рассматриваемой патентной заявки. (например, Knoll Pharm. Co. против Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ.2004) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed. Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).
Хотя необходимость низкой планки изобретательности общепризнана, предлагаемые способы фактического измерения такой планки оказались довольно безуспешными, несмотря на 200 лет истории прецедентного права. «Стандарт, который ясен и прост в последовательном применении, будет отмечать, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит судам низшей инстанции определять неочевидность правильно и последовательно, по крайней мере гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены». [5] Г-н Сесил Д. Куиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший генеральный юрисконсульт Eastman -Kodak Company , соглашается: «PTO должно применять тот же стандарт, которому следуют в судах, чтобы патентообладатели получали патент, который заслуживает уважения, а не просто приглашение в рулетку судебных разбирательств». [16] Однако Верховный суд США раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:
[I]t следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособного материала лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства, по всем практическим соображениям, ослабляет патентную систему. Мы наблюдали печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя можно привести много причин для объяснения этого несоответствия, одной из них может быть свобода действий, которой часто пользуются эксперты при использовании концепции «изобретение». [17]
Требование неочевидности закреплено в разделе 28.3 Закона о патентах (RSC, 1985, гл. P-4) . [18]
- 28.3 Предметом, указанным в заявке на патент в Канаде, должен быть предмет, который на дату подачи заявки не был бы очевиден для специалиста в области науки или техники, к которой он относится, с учетом
- (a) информация, раскрытая более чем за один год до даты подачи заявки заявителем или лицом, которое получило сведения, прямо или косвенно, от заявителя таким образом, что эта информация стала доступна общественности в Канаде или в другом месте; и
- (b) информация, раскрытая до даты подачи иска лицом, не указанным в пункте (a), таким образом, что эта информация стала доступна общественности в Канаде или в другом месте.
Верховный суд Канады подтвердил тест на неочевидность, изложенный в деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [19] в деле Apotex Inc. против Sanofi‑Synthelabo Canada Inc .:
Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, т.е. Факторы, подтверждающие патентоспособность изобретения [20] [ самостоятельно опубликованный источник? ] :
В соответствии со статьей 52(1) в сочетании со статьей 56, первым предложением ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения , которые, среди прочего, имеют изобретательский уровень, то есть изобретение, с учетом уровня техники , не должно быть очевидным для специалиста в данной области .
Отделы экспертизы , отделы возражений и апелляционные палаты ЕПВ почти всегда применяют «подход от проблемы к решению» для оценки и принятия решения о том, содержит ли изобретение изобретательский шаг. Подход состоит в следующем:
Этот последний шаг выполняется в соответствии с подходом «мог бы-должен». Согласно этому подходу, вопрос, на который следует ответить, чтобы оценить, содержит ли изобретение изобретательский уровень, следующий (вопрос является кульминацией подхода «проблема-решение»):
Если бы квалифицированному специалисту было предложено модифицировать ближайший известный уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, то изобретение не имеет изобретательского уровня.
Вопрос не в том, мог ли бы специалист прийти к изобретению, адаптируя или модифицируя ближайший предшествующий уровень техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил бы его сделать это в надежде решить объективную техническую проблему или в ожидании какого-либо улучшения или преимущества. Это должно было иметь место для специалиста до даты подачи или приоритета , действительной для рассматриваемой заявки.
Основным тестом для оценки наличия изобретательского уровня остается установленный законом тест: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 на [17]. Этот тест заключается в следующем: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если оно «не очевидно» для «специалиста в данной области», принимая во внимание любой вопрос, который является частью «уровня техники» в силу раздела 2(2): s 3 Закона о патентах 1977 года .
Суды Соединенного Королевства приняли общую структуру для содействия приближению (а не ответу) к фундаментальному статутному тесту. Он известен как тест Виндсерфинга или Поццоли .
В деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую структуру:
Этот тест был немного переработан в более позднем деле Апелляционного суда Pozzoli Spa против BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.): [21]
В деле Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд разъяснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского шага, может отличаться от адресата, используемого для определения толкования или достаточности иска.
«Неочевидность» — термин, используемый в патентном праве США для описания одного из требований, которому должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированного в 35 USC §103 в 1952 году. Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, что означает, что « лицо, имеющее обычные навыки в данной области » (PHOSITA) не будет знать, как решить проблему, на которую направлено изобретение, используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA оказался слишком неоднозначным на практике, Верховный суд США позже предоставил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) дает указания относительно того, что является «неочевидным», а KSR v. Teleflex (2006) дает указания относительно того, что является «очевидным».
«Неочевидность» или, как ее называют в Европе, «изобретательский уровень» — одно из четырех традиционных (и общепризнанных) требований для выдачи патента.
Только исследования, выходящие за рамки обычного проектирования и разработки продукта, должны вознаграждаться патентом. Рутинного перепроектирования должно быть недостаточно, поскольку нет необходимости в монополиях как стимуле для таких исследований.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}
: CS1 maint: location (link)