stringtranslate.com

Международное право

Международное право (также известное как международное публичное право и право наций ) — это совокупность правил, норм и стандартов, общепризнанных как обязательные для исполнения между государствами . Он устанавливает нормы для государств в широком спектре областей, включая войну и дипломатию , экономические отношения и права человека . Международное право отличается от внутренних правовых систем, основанных на государствах, тем, что оно в первую очередь, хотя и не исключительно, применимо к государствам, а не к отдельным лицам, и действует в основном посредством согласия, поскольку не существует общепризнанного органа, обеспечивающего соблюдение его в отношении суверенных государств . Государства могут решить не соблюдать международное право и даже нарушить договор, но такие нарушения, особенно императивных норм , могут быть встречены неодобрением со стороны других, а в некоторых случаях и принудительными действиями, начиная от дипломатических и экономических санкций и заканчивая войной.

Истоки которых уходят в древность , государства имеют долгую историю заключения межгосударственных соглашений. Первоначальная концепция была концептуализирована древними римлянами, и эта идея ius gentium использовалась различными учеными для создания современной концепции международного права. Источниками международного права являются международные обычаи (общая государственная практика, принимаемая в качестве закона), договоры и общие принципы права, признанные большинством национальных правовых систем. Хотя международное право может также отражаться в международной вежливости – практике, принятой государствами для поддержания хороших отношений и взаимного признания – такие традиции не являются юридически обязательными. Отношения и взаимодействие между национальной правовой системой и международным правом сложны и изменчивы. Национальное право может стать международным правом, если договоры допускают национальную юрисдикцию наднациональных трибуналов, таких как Европейский суд по правам человека или Международный уголовный суд . Такие договоры, как Женевские конвенции, требуют, чтобы национальное законодательство соответствовало положениям договора. Национальные законы или конституции могут также предусматривать выполнение или интеграцию международно-правовых обязательств во внутреннее право.

Терминология

Современный термин «международное право» был первоначально придуман Джереми Бентамом в его книге 1789 года « Введение в принципы морали и законодательства» для замены старого национального права, прямого перевода позднесредневековых концепций ius gentium , использованных Гуго Гроцием . и droits des gens , используемые Эмером де Ваттелем . [1] [2] Определение международного права обсуждалось; Бентам конкретно упомянул отношения между государствами, которые подвергались критике за их узкий охват. [3] Ласса Оппенгейм определил его в своем трактате как «закон между суверенными и равными государствами, основанный на общем согласии этих государств», и это определение было широко принято учеными-международниками. [4]

Существует различие между публичным и частным международным правом ; последний касается того, могут ли национальные суды претендовать на юрисдикцию в отношении дел с иностранным элементом и применения иностранных судебных решений во внутреннем праве, тогда как международное публичное право охватывает нормы международного происхождения. [5] Разница между двумя областями права обсуждается, поскольку ученые расходятся во мнениях относительно характера их отношений. Джозеф Стори , автор термина «международное частное право», подчеркивал, что оно должно регулироваться принципами международного публичного права, но другие ученые рассматривают их как отдельные отрасли права. [6] [7] Другой термин, транснациональное право, иногда используется для обозначения совокупности как национальных, так и международных правил, выходящих за рамки национального государства, хотя некоторые ученые подчеркивают, что он отличается от любого типа права. Филип Джессап определил его как «все законы, которые регулируют действия или события, выходящие за пределы национальных границ». [8]

Более поздней концепцией является наднациональное право , которое было описано в статье 1969 года как «относительно новое слово в политическом словаре». [9] Системы наднационального права возникают, когда страны явно уступают свое право принимать решения судебной и законодательной власти этой системы, которые затем имеют право принимать законы, которые имеют непосредственную силу в каждом государстве-члене. [9] [10] Это было описано как «уровень международной интеграции, выходящий за рамки простого межправительственного подхода, но все еще не доходящий до федеральной системы». [9] Наиболее распространенным примером наднациональной системы является Европейский Союз . [10]

История

Хеттская версия Кадешского договора , один из самых ранних дошедших до нас примеров международного соглашения [11]

Истоки международного права можно проследить еще в древности . [12] Среди самых ранних зарегистрированных примеров — мирные договоры между месопотамскими городами-государствами Лагаш и Умма (приблизительно 3100 г. до н. э.), а также соглашение между египетским фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хаттушили III , заключенное в 1279 г. до н. э . . [11] Межгосударственные пакты и соглашения обсуждались и согласовывались политиками по всему миру, от восточного Средиземноморья до Восточной Азии . [13] В Древней Греции многие ранние мирные договоры заключались между городами-государствами , а иногда и с соседними государствами. [14] Римская империя создала раннюю концептуальную основу международного права, jus gentium , которая регулировала статус иностранцев, проживающих в Риме, и отношения между иностранцами и римскими гражданами . [15] [16] Приняв греческую концепцию естественного права , римляне считали jus gentium универсальным. [17] Однако, в отличие от современного международного права, римское право наций применялось к отношениям с иностранцами и между ними, а не к политическим единицам, таким как государства. [18]

Начиная с периода весны и осени восьмого века до нашей эры, Китай был разделен на множество государств, которые часто находились в состоянии войны друг с другом. Появились правила дипломатии и заключения договоров, включая понятия о справедливых основаниях для войны , правах нейтральных сторон, а также консолидации и раздела государств; эти концепции иногда применялись к отношениям с варварами на западной периферии Китая за пределами Центральных равнин . [19] [20] В последующий период Воюющих царств наблюдалось развитие двух основных школ мысли, конфуцианства и легизма , обе из которых считали, что внутренняя и международная правовая сферы тесно взаимосвязаны, и стремились установить конкурирующие нормативные принципы, которыми можно было бы руководствоваться во внешней политике. связи. [20] [21] Точно так же Индийский субконтинент был разделен на различные штаты, которые со временем разработали правила нейтралитета, договорного права и международного поведения, а также установили как временные, так и постоянные посольства . [22] [23]

После распада Западной Римской империи в пятом веке нашей эры Европа на протяжении большей части следующих пяти столетий распалась на многочисленные часто враждующие государства. Политическая власть была рассредоточена по ряду образований, включая церковь , торговые города-государства и королевства, большинство из которых имели частично пересекающиеся и постоянно меняющиеся юрисдикции. Как и в Китае и Индии, эти разногласия привели к разработке правил, направленных на обеспечение стабильных и предсказуемых отношений. Ранние примеры включают каноническое право , которое регулировало церковные учреждения и духовенство по всей Европе; lex mercatoria («торговый закон»), касавшийся торговли и коммерции; и различные кодексы морского права , такие как Свитки Олерона , направленные на регулирование судоходства в Северо-Западной Европе, и более поздние Законы Висби , принятые в торговом Ганзейском союзе Северной Европы и Балтийского региона . [24]

В исламском мире Мухаммад аш-Шайбани опубликовал в восьмом веке книгу «Ас-Сияр аль-Кабир» , которая служила фундаментальным справочником по сияру , части законов шариата , регулирующих международные отношения. [25] [26] Это было основано на разделении мира на три категории: дар аль-Ислам , где преобладал исламский закон; Дар ас-Сулх , неисламские государства, заключившие перемирие с мусульманским правительством; и Дар аль-Харб , неисламские земли, которые оспаривались посредством джихада . [27] [28] Исламские правовые принципы , касающиеся поведения военных , послужили предшественниками современного международного гуманитарного права и институционализированных ограничений военного поведения, включая руководящие принципы начала войны, проведения различия между гражданскими лицами и комбатантами и ухода за больными и ранеными. [29] [30]

В эпоху европейского Средневековья международное право занималось в первую очередь целью и легитимностью войны, стремясь определить, что представляет собой «справедливая война ». [31] Греко-римская концепция естественного права была объединена с религиозными принципами еврейского философа Маймонида (1135–1204) и христианского богослова Фомы Аквинского (1225–1274) для создания новой дисциплины «права народов», которая в отличие от его одноименный римский предшественник применял естественное право к отношениям между государствами. [32] [33] В исламе была разработана аналогичная структура, в которой право наций частично основывалось на принципах и правилах, изложенных в договорах с немусульманами. [34]

Возникновение современного международного права

XV век стал свидетелем стечения факторов, которые способствовали ускоренному развитию международного права. Итальянский юрист Бартол де Саксоферрато (1313–1357) считается основоположником международного частного права . Другой итальянский юрист, Бальдус де Убальдис (1327–1400), предоставил комментарии и компиляции римского, церковного и феодального права , создав организованный источник права, на который могли ссылаться разные страны. [ нужна цитация ] Альберико Джентили (1552–1608) придерживался светского взгляда на международное право, написав различные книги по вопросам международного права, в частности « Право войны », в котором содержались исчерпывающие комментарии к законам войны и договорам. [35] Франсиско де Витория (1486–1546), который был обеспокоен обращением Испании с коренными народами , ссылался на право наций как на основу их врожденного достоинства и прав, сформулировав раннюю версию суверенного равенства между народами. [36] Франсиско Суарес (1548–1617) подчеркивал, что международное право основано на естественном праве и позитивном праве человека. [37] [38]

Портрет голландского юриста Гуго Гроция.

Голландский юрист Гуго Гротиус (1583–1645) широко известен как отец международного права, [39] будучи одним из первых ученых, сформулировавших международный порядок, состоящий из «общества государств», управляемого не силой или войной , а путем действующие законы, взаимные соглашения и обычаи. [40] Гроций секуляризовал международное право; [41] его работа 1625 года « De Jure Belli ac Pacis » заложила систему принципов естественного права , которые обязательны для всех наций, независимо от местных обычаев или законов. [39] Он вдохновил две зарождающиеся школы международного права: натуралистов и позитивистов. [42] В первом лагере был немецкий юрист Самуэль фон Пуфендорф (1632–1694), который подчеркивал верховенство закона природы над государством. [43] [44] Его работа 1672 года « О законе природы и народов» расширила теории Гроция и обосновала естественный закон разумом и светским миром, утверждая, что он регулирует только внешние действия государств. [43] Пуфендорф бросил вызов гоббсовскому представлению о том, что естественное состояние - это состояние войны и конфликта, утверждая, что естественное состояние мира на самом деле является мирным, но слабым и неопределенным без соблюдения международного права. [45] Действия государства представляют собой не что иное, как сумму индивидуумов внутри этого государства, что требует от государства применения фундаментального закона разума, который является основой естественного права. Он был одним из первых ученых, которые расширили международное право за пределы европейских христианских стран, выступая за его применение и признание среди всех народов на основе общей гуманности. [46]

Напротив, писатели -позитивисты , такие как Ришар Зуш (1590–1661) в Англии и Корнелис ван Бинкершук (1673–1743) в Нидерландах, утверждали, что международное право должно основываться на реальной практике государств, а не на христианских или греко-римских источниках. . Изучение международного права сместилось от основного интереса к праву войны к таким областям, как морское право и торговые договоры. [47] Позитивистская школа стала более популярной, поскольку она отражала общепринятые взгляды на государственный суверенитет и соответствовала эмпиристскому подходу к философии, который тогда получал признание в Европе. [48]

Создание Вестфальской системы

События 17 века завершились заключением Вестфальского мира в 1648 году, который считается знаковым событием в международном праве. [49] Считается, что возникший в результате Вестфальский суверенитет установил нынешний международный правовой порядок, характеризующийся независимыми национальными государствами , которые имеют равный суверенитет независимо от их размера и власти, определяемый прежде всего невмешательством во внутренние дела суверенных государств, хотя историки бросили вызов этому повествованию. [50] Идея национализма еще больше укрепила концепцию и формирование национальных государств. [51] Элементы натуралистической и позитивистской школ были синтезированы, в частности, немецким философом Кристианом Вольфом (1679–1754) и швейцарским юристом Эмером де Ваттелем (1714–1767), оба из которых стремились к среднему подходу. [52] [53] В 18 веке позитивистская традиция получила более широкое признание, хотя концепция естественных прав оставалась влиятельной в международной политике, особенно благодаря республиканским революциям в Соединенных Штатах и ​​Франции. [ нужна цитата ]

До середины XIX века отношения между государствами диктовались в основном договорами, соглашениями между государствами о поведении определенным образом, не подлежащими принудительному исполнению, кроме как силой, и необязательными, за исключением вопросов чести и верности. [ нужна ссылка ] Одним из первых инструментов современного права вооруженных конфликтов был Кодекс Либера 1863 года, который регулировал ведение войны во время Гражданской войны в США и известен кодификацией правил и статей войны, которых придерживались страны по всему миру. , включая Великобританию, Пруссию, Сербию и Аргентину. [54] В последующие годы было создано множество других договоров и органов для регулирования поведения государств по отношению друг к другу, в том числе Постоянная Третейская палата в 1899 году, а также Гаагская и Женевская конвенции , первая из которых была принята в 1864 году. [55] [ 56]

События 20-го и 21-го веков

Судьи Международного Суда в 1979 г.

Колониальная экспансия европейских держав достигла своего пика в конце 19 века, и ее влияние начало ослабевать после беспрецедентного кровопролития Первой мировой войны , которое стимулировало создание международных организаций. Лига Наций была основана для защиты мира и безопасности. [57] [58] Международное право начало включать такие понятия, как самоопределение и права человека . [59] Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в 1945 году вместо Лиги с целью поддержания коллективной безопасности. [60] Последовал более прочный международный правовой порядок, подкрепленный такими институтами, как Международный Суд (МС) и Совет Безопасности ООН (СБ ООН). [61] Комиссия международного права (КМП) была создана в 1947 году для разработки и кодификации международного права. [60]

В 1940-1970-х годах распад советского блока и деколонизация по всему миру привели к созданию множества новых независимых государств. [62] Поскольку эти бывшие колонии стали собственными государствами, они приняли европейские взгляды на международное право. [63] Множество институтов, начиная от Международного валютного фонда (МВФ) и [Международного банка реконструкции и развития]] (Всемирного банка) и заканчивая Всемирной организацией здравоохранения , способствовали развитию многостороннего подхода, поскольку государства предпочитали идти на компромисс по суверенитет, чтобы извлечь выгоду из международного сотрудничества. [64] С 1980-х годов все большее внимание уделяется явлению глобализации и защите прав человека в глобальном масштабе, особенно когда речь идет о меньшинствах или коренных общинах, поскольку высказываются опасения, что глобализация может усилить неравенство в международном масштабе. правовая система. [65]

Источники международного права

Источники международного права, применяемые сообществом наций, перечислены в статье 38(1) Статута Международного Суда , который считается авторитетным в этом отношении. К этим категориям, в свою очередь, относятся международные договоры , международное обычное право , общие правовые принципы и судебные решения, а также учения выдающихся ученых-юристов как «вспомогательное средство определения норм права». [66] Первоначально считалось, что последовательное расположение источников предполагает неявную иерархию источников; однако статут не предусматривает иерархии, и другие ученые утверждали, что поэтому источники должны быть эквивалентными. [67] [68]

Общие принципы права были определены в Статуте как «общие принципы права, признанные цивилизованными странами», но нет академического консенсуса относительно того, что входит в эту сферу. [69] [70] Считается, что они происходят как из национальных, так и из международных правовых систем, хотя включение последней категории привело к спорам о потенциальном пересечении с международным обычным правом. [71] [72] Связь общих принципов с договорами или обычаями обычно считается «заполнением пробелов», хотя до сих пор нет вывода об их точной взаимосвязи в отсутствие иерархии. [73]

Договоры

Стороны и стороны, подписавшие Венскую конвенцию о праве международных договоров
  Стороны
  Подписавшиеся

В статье 2 Венской конвенции о праве договоров (ВКПД) договор определяется как «международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, воплощенное в одном документе или в двух или более связанных документах и каково бы ни было его конкретное обозначение». [74] В определении указывается, что сторонами должны быть государства, однако считается, что международные организации также имеют право заключать договоры. [74] [75] Договоры являются обязательными в соответствии с принципом pacta sunt servanda , который позволяет государствам создавать юридические обязательства для себя посредством согласия. [76] [77] Договор должен регулироваться международным правом; однако оно, скорее всего, будет интерпретироваться национальными судами. [78] ВКПД, который кодифицирует несколько основополагающих принципов толкования договоров, утверждает, что договор «должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать условиям договора в их контексте и в свете его предмет и цель». [79] Это представляет собой компромисс между тремя теориями толкования: текстуальным подходом, который учитывает обычное значение текста, субъективным подходом, который учитывает такие факторы, как намерения составителей, и телеологическим подходом, который интерпретирует договор в соответствии с его цель и цель. [79] [80]

Государство должно выразить свое согласие на обязательность договора путем подписания, обмена документами, ратификации, принятия, одобрения или присоединения. Присоединение означает, что государство решает стать участником договора, который оно не может подписать, например, при создании регионального органа. Если в договоре указано, что он будет введен в действие путем ратификации, принятия или утверждения, стороны должны поставить свою подпись, чтобы указать на принятие формулировки, но от государства не требуется последующей ратификации договора, хотя на них все же могут налагаться определенные обязательства. [81] При подписании или ратификации договора государство может сделать одностороннее заявление об отмене или изменении определенных правовых положений, которое может иметь одно из трех последствий: государство, сделавшее оговорку, связано договором, но действие соответствующих положений исключается или изменения, государство, сделавшее оговорку, связано договором, но не соответствующими положениями, или государство, сделавшее оговорку, не связано договором. [82] [83] Заявление о толковании представляет собой отдельный процесс, при котором государство делает одностороннее заявление с целью уточнить или разъяснить положение договора. Это может повлиять на толкование договора, но, как правило, он не имеет обязательной юридической силы. [84] [85] Государство также может выпустить условное заявление о том, что оно согласится на данный договор только при условии соблюдения определенного положения или толкования. [86]

Статья 54 ВКПД предусматривает, что любая из сторон может прекратить действие договора или выйти из него в соответствии с его условиями или в любое время с согласия другой стороны, причем «прекращение» применяется к двустороннему договору, а «выход» применяется к многостороннему договору. договор. [87] Если договор не содержит положений, позволяющих его прекращение или выход из него, как, например, Конвенция о геноциде, он запрещается, за исключением случаев, когда это право подразумевалось в договоре или стороны намеревались его разрешить. [88] Договор также может быть признан недействительным, в том числе в тех случаях, когда стороны действуют ultra vires или по небрежности, когда исполнение было достигнуто обманным, коррупционным или насильственным путем или когда договор противоречит императивным нормам. [89]

Международный обычай

Обычное международное право требует двух элементов: последовательной практики государств и убежденности этих государств в том, что последовательная практика требуется в соответствии с юридическим обязательством, называемым opinio juris . [90] [91] Обычай отличается от договорного права, поскольку он обязателен для всех государств, независимо от того, участвовали ли они в этой практике, за исключением государств, которые упорно возражали в процессе формирования обычая и специальных или местные формы обычного права. [92] Требование о государственной практике относится к практике, либо посредством действия, либо бездействия, государств по отношению к другим государствам или международным организациям. [93] Не существует юридических требований, чтобы государственная практика была единообразной или длительной, хотя Международный Суд установил высокую планку для правоприменения в делах об англо-норвежском рыболовстве и континентальном шельфе Северного моря . [94] По этой теме велись юридические дебаты, при этом единственное заметное мнение касалось продолжительности времени, необходимого для установления обычая, который Хамфри Уолдок объяснил как варьирующийся «в зависимости от характера дела». [95] Государства не обязаны следовать этой практике повсеместно, но должно быть «общее признание» со стороны государств, «чьи интересы особенно затронуты». [96]

Второй элемент проверки, opinio juris, убеждение стороны в том, что определенное действие требуется по закону, называется субъективным элементом. [97] Международный суд заявил в своем решении по делу «Континентальный шельф Северного моря» , что «не только соответствующие действия должны составлять устоявшуюся практику, но они также должны быть таковыми или осуществляться таким образом, чтобы служить доказательством убежденность в том, что эта практика становится обязательной в силу существования нормы права, требующей этого». [98] Комитет Ассоциации международного права утверждает, что существует общая презумпция opinio juris , когда практика государств доказана, но это может быть необходимо, если практика предполагает, что государства не считают, что это создает прецедент. [98] Проверка в этих обстоятельствах заключается в том, может ли opinio juris быть доказана неспособностью государств протестовать. [99] Другие ученые полагают, что намерение создать обычное право может быть продемонстрировано государствами, включая этот принцип в многочисленные двусторонние и многосторонние договоры, поэтому договорное право необходимо для формирования обычаев. [100]

Принятие ВКПТ в 1969 году установило концепцию jus cogens , или императивных норм, которые представляют собой «норму, принятую и признанную международным сообществом государств в целом как норму, отступление от которой не допускается и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, имеющей тот же характер». [101] Если обычное или договорное право противоречит императивной норме, оно будет считаться недействительным, однако согласованного определения jus cogens не существует . [102] Ученые спорят о том, какие принципы считаются императивными нормами, но наиболее широко признанным является принцип неприменения силы. [103] В следующем году Международный Суд определил обязательства erga omnes как обязательства перед «международным сообществом в целом», включая незаконность геноцида и права человека. [101]

Монизм и дуализм

Обычно существует два подхода к взаимосвязи между международным и национальным правом, а именно монизм и дуализм. [104] Монизм предполагает, что международное и национальное право являются частью одного и того же правового порядка. [105] Таким образом, договор может напрямую стать частью национального законодательства без необходимости принятия законодательства, хотя, как правило, он должен быть одобрен законодательным органом. После утверждения содержание договора считается законом, имеющим более высокий статус, чем национальные законы. Примерами стран с монистическим подходом являются Франция и Нидерланды. [106] Подход дуализма предполагает, что национальное и международное право представляют собой два отдельных правовых порядка, поэтому договорам не предоставляется особый статус. [104] [107] Правила договора могут считаться национальным законом только в том случае, если содержание договора было принято первым. [107] Примером может служить Великобритания; после того, как страна ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека , эта конвенция стала считаться имеющей силу закона в национальном законодательстве только после того, как парламент принял Закон о правах человека 1998 года . [108]

На практике разделение стран на монизм и дуализм часто бывает более сложным; страны, придерживающиеся обоих подходов, могут признать императивные нормы автоматически обязательными и могут подходить к договорам, особенно к более поздним поправкам или разъяснениям, иначе, чем к обычному праву. [109] Многие страны со старыми или неписаными конституциями не имеют четких положений международного права в своей внутренней системе, и наблюдается рост поддержки принципов монизма в отношении прав человека и гуманитарного права, поскольку большинство принципов, регулирующих эти концепции, могут быть встречается в международном праве. [110]

Международные актеры

состояния

Государство определяется в соответствии со статьей 1 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств как юридическое лицо с постоянным населением, определенной территорией, правительством и способностью вступать в отношения с другими государствами. Нет никаких требований к численности населения, позволяющих микрогосударствам, таким как Сан-Марино и Монако, быть принятыми в ООН, а также нет требований о полностью определенных границах, что позволяет принять Израиль, несмотря на пограничные споры . Первоначально предполагалось, что государство должно иметь самоопределение , но теперь требуется стабильная политическая среда. Последнее требование возможности вступать в отношения обычно подтверждается независимостью и суверенитетом. [111]

  Государства-члены ООН, которые по крайней мере еще одно государство-член не признает
  Государства, не являющиеся членами ООН, признанные хотя бы одним государством-членом ООН
  Государства, не являющиеся членами ООН, признанные только другими государствами, не входящими в ООН.

Согласно принципу par in parem non habet imperium , все государства суверенны и равны, [112] но признание государства часто играет значительную роль в политических концепциях. Страна может признать другую нацию в качестве государства и, отдельно, она может признать правительство этой страны легитимным и способным представлять государство на международной арене. [113] [114] Есть две теории распознавания; декларативная теория рассматривает признание как комментарий к текущему состоянию права, которое было удовлетворено отдельно, тогда как конститутивная теория утверждает, что признание со стороны других государств определяет, можно ли считать государство обладающим правосубъектностью. [115] Государства могут быть признаны явно посредством опубликованного заявления или молчаливо посредством установления официальных отношений, хотя некоторые страны формально взаимодействовали без предоставления признания. [116]

На протяжении XIX и большей части XX века государства были защищены абсолютным иммунитетом, поэтому они не могли подвергаться уголовному преследованию за какие-либо действия. Однако ряд стран начали различать acta jure gestionis , коммерческие действия, и acta jure imperii , действия правительства; ограничительная теория иммунитета утверждала, что государства обладают иммунитетом, если они действуют в правительственном, а не коммерческом качестве. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 года и Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности пытаются ограничить иммунитет в соответствии с обычным правом. [117]

Частные лица

Исторически индивидуумы не рассматривались как субъекты международного права, поскольку основное внимание уделялось отношениям между государствами. [118] [119] Поскольку права человека стали более важными на мировой арене, будучи кодифицированы Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, людям была предоставлена ​​возможность защищать свои права в судебном порядке. тела. [120] Международное право практически ничего не говорит о законе о гражданстве , за исключением случаев двойного гражданства или случаев, когда кто-то заявляет о своих правах в соответствии с законодательством о беженцах , но, как утверждает политический теоретик Ханна Арендт , права человека часто привязаны к чьему-либо гражданству. . [121] Европейский суд по правам человека позволяет людям обращаться в суд, если их права были нарушены, а национальные суды не вмешались. Межамериканский суд по правам человека и Африканский суд по правам человека и народов имеют аналогичные полномочия. [120]

Международные организации

Традиционно суверенные государства и Святой Престол были единственными субъектами международного права. С увеличением числа международных организаций за последнее столетие они также были признаны значимыми сторонами. [122] Одно из определений международных организаций взято из проекта статей КМП об ответственности международных организаций от 2011 года, в статье 2(а) которого говорится, что это «организация, учрежденная договором или другим документом, регулируемым международным правом и обладающая собственными международными организациями». правосубъектность». [123] Это определение служит отправной точкой, но не признает, что организации не могут иметь отдельную правосубъектность, но, тем не менее, функционировать как международные организации. [123] Экономический и Социальный Совет ООН подчеркнул раскол между межправительственными организациями (МПО), которые создаются на основе межправительственных соглашений, и международными неправительственными организациями (МНПО). [124] Все международные организации имеют членов; обычно это ограничивается государствами, хотя может включать и другие международные организации. [125] Иногда лицам, не являющимся членами, разрешается участвовать в заседаниях в качестве наблюдателей. [126]

Ежегодник международных организаций содержит список международных организаций, в который входят ООН, ВТО, Всемирный банк и МВФ. [127] [128] Обычно организации состоят из пленарного органа, в котором государства-члены могут быть представлены и услышаны; исполнительный орган - для решения вопросов, отнесенных к компетенции организации; и административный орган для выполнения решений других органов и выполнения секретарских обязанностей. [129] Международные организации обычно предусматривают свои привилегии и иммунитеты по отношению к своим государствам-членам в своих конституционных документах или в многосторонних соглашениях, таких как Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций . [130] Эти организации также имеют право заключать договоры, используя в качестве основы Венскую конвенцию о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями, хотя она еще не вступила в силу. [75] Они также могут иметь право предъявлять судебные иски против штатов в зависимости от того, как указано в разделе «Возмещение за ущерб» , где они обладают правосубъектностью и имеют право делать это в своей конституции. [131]

Объединенные Нации

В соответствии с главой VII Устава ООН СБ ООН обладает полномочиями предпринимать решительные и обязательные действия против государств, совершающих «угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии» в целях коллективной безопасности , хотя до 1990 года он имел только Вмешалась один раз, в случае с Кореей в 1950 году. [132] [133] Однако это право может быть реализовано только в том случае, если за него проголосует большинство государств-членов, а также получив поддержку пяти постоянных членов СБ ООН. . [134] За этим могут последовать экономические санкции, военные действия и подобное применение силы. [135] СБ ООН также обладает широкими полномочиями в соответствии со статьей 24, которая возлагает «основную ответственность» за вопросы международного мира и безопасности. [132] ГА ООН, обеспокоенная во время холодной войны требованием о том, чтобы СССР санкционировал любые действия СБ ООН, приняла резолюцию «Единство ради мира» от 3 ноября 1950 г., которая позволяла органу выдавать рекомендации по разрешению использования сила. Эта резолюция также привела к практике миротворчества ООН , которая, в частности, использовалась в Восточном Тиморе и Косово . [136]

Международные суды

Дворец мира в Гааге , где находится Международный Суд.

В мировом сообществе существует более ста международных судов, хотя государства, как правило, неохотно допускают такое ограничение своего суверенитета. [137] Первым известным международным судом был Центральноамериканский суд , существовавший до Первой мировой войны, когда была создана Постоянная палата международного правосудия (PCIJ). На смену PCIJ пришел Международный суд, который является самым известным международным судом благодаря своему универсальному охвату в отношении географической юрисдикции и предмета рассмотрения . [138] Кроме того, существует ряд региональных судов, в том числе Суд Европейского Союза , Суд ЕАСТ и Суд Андского сообщества . [139] Межгосударственный арбитраж также может использоваться для разрешения споров между государствами, что привело в 1899 году к созданию Постоянной третейской палаты, которая облегчает этот процесс, ведя список арбитров. Этот процесс использовался в деле острова Пальмас и для разрешения споров во время эритрейско-эфиопской войны . [140]

Международный Суд действует как один из шести органов ООН, базирующийся в Гааге и имеющий коллегию из пятнадцати постоянных судей. [141] Он обладает юрисдикцией рассматривать дела с участием государств, но не может участвовать в спорах с участием отдельных лиц или международных организаций. Государства, которые могут возбуждать дела, должны быть участниками Статута Международного Суда , хотя на практике большинство государств являются членами ООН и, следовательно, имеют на это право. Суд обладает юрисдикцией в отношении всех переданных ему дел и всех вопросов, конкретно упомянутых в Уставе ООН или международных договорах, хотя на практике соответствующие вопросы в Уставе ООН отсутствуют. [142] Международная организация также может попросить Международный суд предоставить консультативное заключение по юридическому вопросу, которое обычно считается необязательным, но авторитетным. [143]

Социально-экономическая политика

Коллизия законов

Коллизионное право , также известное как международное частное право, первоначально было связано с выбором права , определяющим, законы какой страны должны регулировать конкретное правовое обстоятельство. [144] [145] Исторически теория вежливости использовалась, хотя ее определение неясно, иногда она относится к взаимности, а иногда используется как синоним международного частного права. [146] [147] Стори отличал это от «любого абсолютно первостепенного обязательства, превосходящего все усмотрение по этому вопросу». [147] Коллизионное право имеет три аспекта: определение того, какой национальный суд обладает юрисдикцией в отношении спора, определение того, обладает ли внутренний суд юрисдикцией и определение того, могут ли иностранные решения быть исполнены . Первый вопрос касается того, какой суд лучше всего может принять решение по делу: внутренний суд или иностранный суд. [148] При определении национального права, которое должно применяться, lex causae — это закон, выбранный для регулирования дела, который, как правило, является иностранным, а lexi fori — это национальный закон суда, вынесшего решение. Некоторыми примерами являются lex domicilii , закон домицилия, и les patriae , закон гражданства. [149]

Правила, применяемые к коллизионному праву, будут различаться в зависимости от национальной системы, в которой решается вопрос. Были попытки кодифицировать международный стандарт для унификации правил, чтобы различия в национальном законодательстве не могли привести к несоответствиям, например, посредством Гаагской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам и Брюссельских правил . [150] [151] [152] Эти договоры кодифицировали практику исполнения международных судебных решений, устанавливая, что иностранное судебное решение будет автоматически признаваться и подлежать исполнению, когда это необходимо, в юрисдикции, где проживает сторона, за исключением случаев, когда судебное решение противоречило общественному порядку или противоречило местному решению между теми же сторонами. На глобальном уровне Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений была принята в 1958 году с целью интернационализации исполнения арбитражных решений , хотя она не обладает юрисдикцией в отношении судебных решений. [153]

Государство должно доказать, что оно обладает юрисдикцией, прежде чем оно сможет осуществлять свои законные полномочия. [154] Эту концепцию можно разделить на предписывающую юрисдикцию, которая представляет собой полномочия законодательного органа принимать законы по конкретному вопросу, и судебную юрисдикцию, которая представляет собой полномочия суда рассматривать конкретное дело. [155] Этот аспект международного частного права должен быть сначала решен путем ссылки на внутреннее право, которое может включать международные договоры или другие наднациональные правовые концепции, хотя существуют последовательные международные нормы. [156] Существует пять форм юрисдикции, которые последовательно признаются в международном праве; физическое лицо или действие могут подлежать нескольким формам юрисдикции. [157] [158] Первым является территориальный принцип , который гласит, что нация обладает юрисдикцией в отношении действий, которые происходят в пределах ее территориальных границ. [159] Вторым является принцип гражданства , также известный как принцип активной личности, согласно которому нация обладает юрисдикцией в отношении действий, совершенных ее гражданами, независимо от того, где они происходят. Третий — принцип пассивной правосубъектности, который дает стране юрисдикцию над любыми действиями, причиняющими вред ее гражданам. [160] Четвертым является принцип защиты, согласно которому нация обладает юрисдикцией в отношении угроз ее «фундаментальным национальным интересам». Последней формой является универсальная юрисдикция , когда страна обладает юрисдикцией в отношении определенных действий в зависимости от характера самого преступления. [160] [161]

Права человека

фотография Элеоноры Рузвельт с Всеобщей декларацией прав человека
Посол США в ООН Элеонора Рузвельт держит Всеобщую декларацию прав человека в 1949 году.

После Второй мировой войны была разработана современная система международных прав человека , призванная возложить на государства ответственность за нарушения прав человека. [162] В 1946 году Совет экономики и безопасности ООН учредил Комиссию ООН по правам человека , которая разработала Всеобщую декларацию прав человека (ВДПЧ), установившую необязательные международные стандарты в области прав человека в отношении труда, уровня жизни, жилья и образование, недискриминация, справедливое судебное разбирательство и запрет пыток. Еще два договора по правам человека были приняты ООН в 1966 году: Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). Эти два документа наряду с ВДПЧ считаются Международным биллем о правах человека . [163]

Обеспечение соблюдения прав человека за пределами страны осуществляется как на международном, так и на региональном уровнях. Созданное в 1993 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека контролирует процедуры, основанные на Уставе и договорах. [163] Первые основаны на Уставе ООН и действуют в рамках Совета ООН по правам человека , где каждый глобальный регион представлен избранными государствами-членами. Совет отвечает за универсальный периодический обзор , который требует от каждого государства-члена ООН проверять соблюдение прав человека каждые четыре года, а также за специальные процедуры, включая назначение специальных докладчиков , независимых экспертов и рабочих групп. [164] Договорная процедура позволяет людям ссылаться на девять основных договоров по правам человека:

Региональные системы обеспечения соблюдения прав человека действуют в Европе, Африке и Америке через Европейский суд по правам человека , Межамериканский суд по правам человека и Африканский суд по правам человека и народов . [166] Международное сообщество по правам человека подвергалось критике из-за своей ориентированности на Запад, поскольку многие страны находились под колониальным правлением во время разработки ВДПЧ, хотя многие страны Глобального Юга возглавили развитие прав человека на глобальной арене в прошедшие десятилетия. [167]

Трудовое право

Международное трудовое право обычно определяется как «материальные нормы права, установленные на международном уровне, и процессуальные нормы, касающиеся их принятия и применения». Она действует главным образом через Международную организацию труда (МОТ), агентство ООН с миссией по защите трудовых прав, которое было создано в 1919 году. [168] [169] У МОТ есть конституция, устанавливающая ряд целей, включая регулирование рабочего времени. и предложение рабочей силы, защищая рабочих и детей и признавая равную оплату труда и право на свободную ассоциацию, а также Филадельфийскую декларацию 1944 года, которая по-новому определила цель МОТ. [169] [170] Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года также обязывает государства-члены МОТ признать основные трудовые права, включая свободу ассоциаций, ведение коллективных переговоров и устранение принудительного труда, детского труда и дискриминации при приеме на работу. [170]

МОТ также разработала трудовые стандарты, изложенные в ее конвенциях и рекомендациях. Тогда у государств-членов будет выбор: ратифицировать и внедрить эти стандарты или нет. [170] Секретариатом МОТ является Международное бюро труда, с которым государства могут консультироваться для определения значения конвенции, которая формирует прецедентное право МОТ. Хотя Конвенция о праве на организацию не предусматривает явного права на забастовку, это было истолковано в договоре через прецедентное право. [171] [172] ООН не уделяет особого внимания международному трудовому праву, хотя некоторые из ее договоров затрагивают те же темы. Многие из основных конвенций по правам человека также являются частью международного трудового права, обеспечивая защиту в сфере занятости и от дискриминации по признаку пола и расы. [173]

Экологическое право

Утверждалось, что не существует концепции отдельного международного экологического права , вместо этого к этим вопросам применяются общие принципы международного права. [174] С 1960-х годов был ратифицирован ряд договоров, посвященных охране окружающей среды, в том числе Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде человека 1972 года, Всемирная хартия природы 1982 года и Венская конвенция об охране окружающей среды. Озоновый слой 1985 года. Государства в целом согласились сотрудничать друг с другом в вопросах экологического права, как это закреплено в принципе 24 Декларации Рио-де-Жанейро 1972 года. [175] Несмотря на эти и другие многосторонние экологические соглашения , охватывающие конкретные вопросы, существуют не является всеобъемлющей политикой в ​​области международной охраны окружающей среды или одной конкретной международной организацией, за исключением Экологической программы ООН . Вместо этого общий договор, устанавливающий рамки для решения проблемы, затем был дополнен более конкретными протоколами. [176]

Сценарии глобальных выбросов парниковых газов по состоянию на апрель 2022 г.

Изменение климата стало одной из наиболее важных и широко обсуждаемых тем в современном экологическом законодательстве. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата , призванная установить основу для смягчения последствий выбросов парниковых газов и реагирования на возникающие в результате изменения окружающей среды, была принята в 1992 году и вступила в силу два года спустя. По состоянию на 2023 год участниками были 198 штатов. [177] [178] На конференциях сторон были введены отдельные протоколы , в том числе Киотский протокол , который был введен в 1997 году для установления конкретных целей по сокращению выбросов парниковых газов, и Парижское соглашение 2015 года , которое поставило цель удержать глобальное потепление как минимум на более низком уровне. На 2 °C (3,6 °F) выше доиндустриального уровня. [179]

Отдельные лица и организации имеют некоторые права в соответствии с международным экологическим правом, поскольку Орхусская конвенция 1998 года установила обязательства государств предоставлять информацию и разрешать участие общественности по этим вопросам. [180] Однако лишь немногие споры в рамках режимов, изложенных в природоохранных соглашениях, передаются в Международный суд, поскольку в соглашениях, как правило, указываются процедуры соблюдения. Эти процедуры, как правило, направлены на то, чтобы побудить государство снова соблюдать требования посредством рекомендаций, но все еще существует неопределенность в отношении того, как должны работать эти процедуры, и были предприняты усилия по регулированию этих процессов, хотя некоторые опасаются, что это снизит эффективность самих процедур. [181]

Территория и море

Правовую территорию можно разделить на четыре категории. Существует территориальный суверенитет , который охватывает сушу и территориальное море, включая воздушное пространство над ним и недра под ним, территорию за пределами суверенитета любого государства, res nullius , которая еще не находится в пределах территориального суверенитета, но является территорией, которая по закону может быть приобретена государство и res communis — это территория, которая не может быть приобретена государством. [182] Исторически существовало пять методов приобретения территориального суверенитета , отражающих римское право собственности: оккупация, приращение, уступка , завоевание и давность . [183]

Морское право — это область международного права, касающаяся принципов и правил, согласно которым государства и другие субъекты взаимодействуют в морских вопросах. Он охватывает такие области и вопросы, как права судоходства, права на морские полезные ископаемые и юрисдикция прибрежных вод. [184] Морское право в основном состояло из обычного права до 20-го века, начиная с Конференции по кодификации Лиги Наций в 1930 году, Конференции ООН по морскому праву и принятия ЮНКЛОС в 1982 году. [185] ] ЮНКЛОС особенно примечательна тем, что возложила на международные суды и трибуналы ответственность за морское право. [186]

Нарушение правил, касающихся территориальных вод, в соответствии с ЮНКЛОС

Первоначально в конце 18 века предполагалось, что границы территориального моря страны будут составлять три мили. [187] Вместо этого UNCLOS определила его как находящееся на расстоянии не более 12 морских миль от базовой линии (обычно прибрежной отметки отлива) государства; как военным, так и гражданским иностранным кораблям разрешен мирный проход через эти воды, несмотря на то, что море находится под суверенитетом государства. [188] [189] Государство может иметь юрисдикцию за пределами своих территориальных вод, если оно претендует на прилежащую зону длиной до 24 морских миль от своей исходной линии с целью предотвращения нарушения его «таможенных, налоговых, иммиграционных и санитарных правил». [190] Государства также могут претендовать на создание исключительной экономической зоны (ИЭЗ) после принятия ЮНКЛОС, которая может простираться на расстояние до 200 морских миль от базовой линии и дает суверенному государству права на природные ресурсы. Вместо этого некоторые штаты предпочли сохранить свои исключительные рыболовные зоны, которые охватывают одну и ту же территорию. [191] Существуют особые правила в отношении континентального шельфа, поскольку он может простираться дальше, чем на 200 морских миль. Международный трибунал по морскому праву уточнил, что государство имеет суверенные права на ресурсы всего континентального шельфа , независимо от его расстояния от базовой линии, но к континентальному шельфу и водной толще над ним, где оно находится, применяются разные права. находится дальше чем в 200 морских милях от берега. [192]

UNCLOS определяет открытое море как все части моря, которые не находятся в пределах ИЭЗ, территориального моря или внутренних вод государства. [193] В открытом море существует шесть свобод — мореплавание, полеты над землей, прокладка подводных кабелей и трубопроводов, строительство искусственных островов, рыбная ловля и научные исследования — некоторые из которых подлежат юридическим ограничениям. [194] Считается, что суда в открытом море имеют национальность того флага, под которым они имеют право плавать, и ни одно другое государство не может осуществлять над ними юрисдикцию; Исключением являются суда, используемые для пиратства, на которые распространяется универсальная юрисдикция. [195]

Финансовое и торговое право

В 1944 году Бреттон-Вудская конференция учредила Международный банк реконструкции и развития (позже Всемирный банк ) и МВФ. На конференции было предложено создать Международную торговую организацию , но создать ее не удалось из-за отказа США ратифицировать ее устав. Три года спустя Часть IV статута была принята для создания Генерального соглашения по тарифам и торговле , которое действовало с 1948 по 1994 год, когда была создана ВТО. ОПЕК , которая объединилась для контроля над мировыми поставками нефти и ценами, в 1971 году привела к отказу от прежней опоры на фиксированные обменные курсы в пользу плавающих обменных курсов. Во время этой рецессии премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Рональд Рейган настаивали на за свободную торговлю и дерегулирование в рамках неолиберальной программы, известной как Вашингтонский консенсус . [196]

Конфликт и сила

Война и вооруженный конфликт

Закон, касающийся начала вооруженного конфликта, является jus ad bellum . [197] Это было закреплено в 1928 году в Пакте Келлога-Бриана , в котором говорилось, что конфликты должны разрешаться путем мирных переговоров, за исключением, посредством оговорок, составленных некоторыми государствами-участниками, самообороны . [198] Эти основополагающие принципы были подтверждены в Уставе ООН , который предусматривал «почти абсолютный запрет на применение силы», за единственными тремя исключениями. [199] [200] Первый предполагает применение силы, санкционированной СБ ООН, поскольку организация несет ответственность в первую очередь за реагирование на нарушения или угрозы миру и акты агрессии, включая применение силы или миротворческие миссии . [201] Вторым исключением являются случаи, когда государство действует в целях индивидуальной или коллективной самообороны. Государству разрешено действовать в целях самообороны в случае «вооруженного нападения», но намерение, лежащее в основе этого исключения, было поставлено под сомнение, особенно в связи с тем, что ядерное оружие стало более распространенным, и многие государства вместо этого полагаются на обычное право на самооборону. защита, как указано в тесте Кэролайн . [202] [203] Международный Суд рассмотрел вопрос о коллективной самообороне в деле «Никарагуа против Соединенных Штатов» , где США безуспешно утверждали, что они заминировали гавани в Никарагуа в целях упреждения нападения сандинистского правительства на другого члена Организации Американские штаты . [204] Последним исключением является случай, когда СБ ООН делегирует свою ответственность за коллективную безопасность региональной организации , такой как НАТО . [205]

Гуманитарное право

Первая Женевская конвенция (1864 г.) является одной из первых формулировок международного права.

Международное гуманитарное право (МГП) представляет собой попытку «смягчить человеческие страдания, вызванные войной», и оно часто дополняет право вооруженных конфликтов и международное право прав человека. [206] Понятие jus in bello (право войны) охватывает МГП, которое отличается от jus ad bellum . [197] Его сфера действия распространяется от начала конфликта до достижения мирного урегулирования. [207] МГП содержит два основных принципа; принцип различия требует, чтобы с комбатантами и некомбатантами обращались по-разному, а также принцип не причинения непропорциональных страданий комбатантам. В своей работе «Законность угрозы или применения ядерного оружия» Международный суд назвал эти концепции «непреложными принципами международного обычного права». [208]

Две Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов рассматривали ограничения на ведение войны, а Женевские конвенции 1949 года, организованные Международным комитетом Красного Креста , рассматривали защиту невиновных сторон в зонах конфликтов. [209] Первая Женевская конвенция распространяется на раненых и больных комбатантов , Вторая Женевская конвенция распространяется на комбатантов на море, которые получили ранения, болезни или кораблекрушение, Третья Женевская конвенция распространяется на военнопленных , а Четвертая Женевская конвенция распространяется на гражданских лиц. [208] Эти конвенции были дополнены дополнительными Протоколами I и Протоколом II , которые были кодифицированы в 1977 году . [209] Первоначально считалось, что конвенции МГП применяются к конфликту только в том случае, если все стороны ратифицировали соответствующую конвенцию в соответствии с оговоркой si omnes , но это вызвало обеспокоенность, и оговорка Мартенса начала применяться, при условии, что закон в целом будет считаться применимым. [210]

Существовали различные соглашения, запрещающие отдельные виды оружия, такие как Конвенция о химическом оружии и Конвенция о биологическом оружии . Международный Суд в 1995 году установил, что применение ядерного оружия противоречит принципам МГП, хотя суд также постановил, что он «не может сделать окончательный вывод о том, будет ли угроза или применение ядерного оружия законными или незаконными в чрезвычайных обстоятельствах самооборона». [211] Множество договоров пытались регулировать использование этого оружия, в том числе Договор о нераспространении и Совместный всеобъемлющий план действий , но ключевые государства не подписали его или вышли из него. Подобные дебаты по поводу использования дронов и киберпрограмм ведутся и на международной арене. [212]

Международное уголовное право

Международное уголовное право дает определение международных преступлений и обязывает государства осуществлять судебное преследование за эти преступления. [213] Хотя военные преступления преследовались на протяжении всей истории, исторически это делалось национальными судами. [214] Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный военный трибунал для Дальнего Востока в Токио были созданы в конце Второй мировой войны для преследования ключевых игроков в Германии и Японии. [215] Юрисдикция трибуналов ограничивалась преступлениями против мира (на основании Пакта Келлога-Бриана), военными преступлениями (на основе Гаагских конвенций) и преступлениями против человечности , устанавливая новые категории международных преступлений. [216] [217] На протяжении двадцатого века были также признаны отдельные преступления геноцида , пыток и терроризма . [217]

Первоначально предполагалось, что эти преступления будут расследоваться национальными судами в соответствии с их внутренними процедурами. [218] Женевские конвенции 1949 года, Дополнительные протоколы 1977 года и Конвенция ООН против пыток 1984 года предписывали национальным судам договаривающихся стран привлекать к ответственности за эти преступления, если преступник находится на их территории, или выдавать их любому другому заинтересованному государству. [219] В 1990-е годы СБ ООН создал два специальных трибуналаМеждународный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) для рассмотрения конкретных злодеяний. [220] [221] МТБЮ имел полномочия преследовать по суду военные преступления, преступления против человечности и геноцид, произошедшие в Югославии после 1991 года , а МУТР имел полномочия преследовать по суду геноцид, преступления против человечности и серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года во время геноцида в Руанде в 1994 году . . [222] [223]

Здание Международного уголовного суда в 2018 году

Международный уголовный суд (МУС), учрежденный Римским статутом 1998 года , является первым и единственным постоянным международным судом, который занимается судебным преследованием за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии . [224] Участниками МУС являются 123 государства, хотя ряд государств заявили о своем несогласии с судом; его критиковали африканские страны, включая Гамбию и Кению, за «империалистические» преследования. [225] [226] Одним из конкретных аспектов суда, получившего пристальное внимание, является принцип взаимодополняемости, в соответствии с которым МУС обладает юрисдикцией только в том случае, если национальные суды государства, обладающего юрисдикцией, «не желают или не могут осуществлять судебное преследование» или если государство расследовано, но решило не возбуждать уголовное дело. [227] [228] У США особенно сложные отношения с МУС ; Первоначально подписав договор в 2000 году, США заявили в 2002 году, что не намерены становиться его стороной, поскольку считают, что МУС угрожает их национальному суверенитету, а страна не признает юрисдикцию суда. [229] [230]

Гибридные суды являются новейшим типом международных уголовных судов; они стремятся объединить как национальный, так и международный компоненты, действуя в юрисдикции, где произошли рассматриваемые преступления. [231] [232] Международные суды подвергаются критике за недостаточную легитимность, поскольку может показаться, что они не связаны с произошедшими преступлениями, но гибридные суды способны предоставить ресурсы, которых может не хватать в странах, сталкивающихся с последствиями серьезных преступлений. конфликт. [231] Были споры о том, какие суды могут быть включены в это определение, но в основном это Специальные комиссии по тяжким преступлениям в Восточном Тиморе , Специализированные палаты по Косово , Специальный суд по Сьерра-Леоне , Специальный трибунал по Ливану и Чрезвычайные палаты. в судах Камбоджи . [233] [224] [232]

Международно-правовая теория

Теория международного права включает в себя множество теоретических и методологических подходов, используемых для объяснения и анализа содержания, формирования и эффективности международного права и институтов, а также для предложения улучшений. Некоторые подходы сосредоточены на вопросе соблюдения: почему государства следуют международным нормам при отсутствии силы принуждения, обеспечивающей соблюдение. Другие подходы фокусируются на проблеме формирования международных правил: почему государства добровольно принимают нормы международного права, ограничивающие их свободу действий, в отсутствие мирового законодательного органа; в то время как другие точки зрения ориентированы на политику: они разрабатывают теоретические основы и инструменты для критики существующих норм и внесения предложений о том, как их улучшить. Некоторые из этих подходов основаны на отечественной правовой теории , некоторые являются междисциплинарными , а третьи были разработаны специально для анализа международного права. Классическими подходами к теории международного права являются школы естественного права, эклектики и юридического позитивизма. [ нужна цитата ]

Подход естественного права утверждает, что международные нормы должны основываться на аксиоматических истинах. Писатель естественного права XVI века де Витория исследовал вопросы справедливой войны , испанской власти в Америке и прав коренных американских народов. В 1625 году Гроций утверждал, что нации, как и люди, должны управляться универсальными принципами, основанными на морали и божественной справедливости , в то время как отношения между государствами должны регулироваться законом народов, jus gentium , установленным с согласия сообщества. наций на основе принципа pacta sunt servanda , то есть на основе соблюдения обязательств. Со своей стороны, де Ваттель вместо этого выступал за равенство государств, сформулированное в естественном праве XVIII века, и предполагал, что право наций состоит из обычаев и закона, с одной стороны, и естественного права, с другой. В 17 веке основные положения Гротианской или эклектической школы, особенно доктрины юридического равенства, территориального суверенитета и независимости государств, стали основополагающими принципами европейской политической и правовой системы и были закреплены в Вестфальском мире 1648 года. . [ нужна цитата ]

Ранняя позитивистская школа подчеркивала важность обычаев и договоров как источников международного права. В 16 веке Джентили использовал исторические примеры, чтобы утверждать, что позитивное право ( jus voluntarium ) определяется общим согласием. ван Бинкершук утверждал, что основой международного права являются обычаи и договоры, на которые обычно соглашаются различные государства, а Джон Джейкоб Мозер подчеркивал важность государственной практики в международном праве. Школа позитивизма сузила диапазон международной практики, которая могла бы квалифицироваться как право, отдавая предпочтение рациональности над моралью и этикой . Венский конгресс 1815 года ознаменовал официальное признание политической и международной правовой системы, основанной на условиях Европы. [ нужна цитата ] Современные юридические позитивисты рассматривают международное право как единую систему правил, которая исходит из воли государств. Международное право, как таковое, представляет собой « объективную » реальность, которую следует отличать от права, «каким оно должно быть». Классический позитивизм требует строгих проверок на юридическую обоснованность и считает неуместными все внеправовые аргументы. [234]

Альтернативные взгляды

Джон Остин утверждал, что из-за принципа par in parem non habet imperium «так называемое» международное право, лишенное суверенной силы и поэтому не имеющее исковой силы, на самом деле было вообще не законом, а «позитивной моралью», состоящей из «мнений и чувства... более этические, чем юридические по своей природе». [235] Поскольку государства немногочисленны, разнообразны и нетипичны по своему характеру, не поддаются уголовному преследованию, лишены централизованной суверенной власти, а их соглашения не контролируются и децентрализованы, Мартин Уайт утверждал, что международное общество лучше описывать как анархию. [236]

Ганс Моргентау считал международное право самой слабой и примитивной системой обеспечения правопорядка; он сравнил ее децентрализованную природу с законом, который преобладает в дописьменных племенных обществах. Монополия на насилие – это то, что делает внутреннее законодательство осуществимым; но между странами существует множество конкурирующих источников силы. Путаница, создаваемая договорными законами, которые напоминают частные договоры между людьми, смягчается лишь относительно небольшим числом государств. [237] Он утверждал, что ни одно государство не может быть принуждено передать спор в международный трибунал, что делает законы неисполнимыми и добровольными. Международное право также не контролируется, и у него нет органов, обеспечивающих его соблюдение. Он цитирует опрос общественного мнения в США 1947 года, в котором 75% респондентов хотели, чтобы «международная полиция поддерживала мир во всем мире», но только 13% хотели, чтобы эта сила превосходила вооруженные силы США. Более поздние исследования дали аналогичные противоречивые результаты. [238]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 3.
  2. ^ Янис 1984, с. 408.
  3. ^ Янис 1996, с. 333.
  4. ^ Онума 2000, стр. 3–4.
  5. ^ Стивенсон 1952, стр. 561–562.
  6. ^ Стивенсон 1952, стр. 564–567.
  7. ^ Стейнхардт 1991, с. 523.
  8. ^ Коттеррелл 2012, с. 501.
  9. ^ abc Head 1994, с. 622.
  10. ^ аб Деган 1997, с. 126.
  11. ^ аб Нуссбаум 1954, стр. 1–2.
  12. ^ Бедерман 2001, с. 267.
  13. ^ Бедерман 2001, стр. 3–4.
  14. ^ Нуссбаум 1954, стр. 5–6.
  15. ^ Нуссбаум 1954, стр. 13–15.
  16. ^ Бедерман 2001, с. 84.
  17. ^ Нуссбаум 1954, стр. 15–16.
  18. ^ Нуссбаум 1954, с. 14.
  19. ^ Нефф 2014, стр. 17–18.
  20. ^ Аб де Лиль 2000, стр. 268–269.
  21. ^ Нефф 2014, с. 21.
  22. ^ Александр 1952, с. 289.
  23. ^ Патель 2016, стр. 35–38.
  24. ^ Франкот, Эдда (2007). Средневековое морское право от Олерона до Висби: юрисдикции морского права (PDF) . Edizioni Plus – Издательство Пизанского университета. ISBN 978-88-8492-462-9.
  25. ^ Орахелашвили 2020, стр. 315–316.
  26. ^ Башир 2018, с. 5.
  27. ^ Хаддури 1956, с. 359.
  28. ^ Парвин и Соммер 1980, стр. 3–4.
  29. ^ Саид 2018, с. 299.
  30. ^ Орахелашвили 2020, с. 322.
  31. ^ Нуссбаум 1954, с. 35.
  32. ^ Нуссбаум 1954, стр. 36–39.
  33. ^ Роден и Сорабджи 2006, стр. 14, 24–25.
  34. ^ Хаддури 1956, стр. 360–361.
  35. ^ Нуссбаум 1954, стр. 94–101.
  36. ^ фон Глан 1992, стр. 27–28.
  37. ^ Глава 1994, с. 614.
  38. ^ Нуссбаум 1954, стр. 84–91.
  39. ^ ab Head 1994, стр. 607–608.
  40. ^ Епремян 2022, стр. 197–200.
  41. ^ Орахелашвили 2020, с. 90.
  42. ^ Глава 1994, стр. 616–617.
  43. ^ аб Нуссбаум 1954, с. 147.
  44. ^ Орахелашвили 2020, с. 342.
  45. ^ Саастамойнен 1995, стр. 14, 36.
  46. ^ Саастамойнен 1995, с. 168.
  47. ^ Нуссбаум 1954, стр. 164–172.
  48. ^ Глава 1994, с. 617.
  49. ^ Орахелашвили 2020, стр. 331–332.
  50. ^ Осиандер 2001, стр. 260–261.
  51. ^ Осиандер 2001, с. 283.
  52. ^ Орахелашвили 2020, стр. 343.
  53. ^ Нуссбаум 1954, стр. 150–164.
  54. ^ Солис 2016, с. 45.
  55. ^ Нортедж 1986, стр. 10–11.
  56. ^ Орахелашвили 2020, стр. 396–398.
  57. ^ Нортедж 1986, с. 1.
  58. ^ Орахелашвили 2011, стр. 482–484.
  59. ^ Орахелашвили 2011, стр. 487–489.
  60. ^ аб Орахелашвили 2011, стр. 493–494.
  61. ^ Эванс 2014, с. 22.
  62. ^ Орахелашвили 2011, стр. 498–499.
  63. ^ Глава 1994, стр. 620–621.
  64. ^ Глава 1994, с. 606.
  65. ^ Эванс 2014, стр. 23–24.
  66. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 6.
  67. ^ Прост 2017, стр. 288–289.
  68. ^ Шелтон 2006, с. 291.
  69. ^ Шао 2021, стр. 219–220.
  70. ^ Бассиуни 1990, с. 768.
  71. ^ Шао 2021, с. 221.
  72. ^ Бассиуни 1990, с. 772.
  73. ^ Шао 2021, стр. 246–247.
  74. ^ аб Гардинер 2008, с. 20.
  75. ^ ab Brownlie & Crawford 2012, с. 179.
  76. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 9.
  77. ^ Клабберс 1996, с. 38–40.
  78. ^ Гардинер 2008, с. 21.
  79. ^ аб Дофан 2019, с. 766–767.
  80. ^ Джейкобс 1969, с. 319.
  81. ^ Эванс 2014, стр. 171–175.
  82. ^ Август 2007 г., с. 131.
  83. ^ Гардинер 2008, стр. 84–85.
  84. ^ Гардинер 2008, стр. 86–87.
  85. ^ Эванс 2014, с. 191.
  86. ^ Гардинер 2008, с. 90.
  87. ^ Август 2007 г., стр. 277–278, 288.
  88. ^ Август 2007 г., с. 289–290.
  89. ^ Август 2007 г., с. 312–319.
  90. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 23–24.
  91. ^ Орахелашвили 2022, раздел 3.3.1.
  92. ^ Thirlway 2014, стр. 54–56.
  93. ^ Thirlway 2014, с. 63.
  94. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 24–25.
  95. ^ Д'Амато 1971, стр. 57–58.
  96. ^ Thirlway 2014, с. 65.
  97. ^ Харрисон 2011, с. 13.
  98. ^ ab Thirlway 2014, стр. 74–76.
  99. ^ Д'Амато 1971, стр. 68–70.
  100. ^ Д'Амато 1971, стр. 70–71.
  101. ^ аб Орахелашвили 2011, стр. 508–509.
  102. ^ Линдерфальк 2007, с. 854.
  103. ^ Линдерфальк 2007, с. 859.
  104. ^ аб Шелтон 2011, с. 2.
  105. ^ Бьёргвинссон 2015, стр. 19–20.
  106. ^ Август 2007 г., стр. 183–185.
  107. ^ ab август 2007, с. 187.
  108. ^ Август 2007 г., стр. 189–192.
  109. ^ Шелтон 2011, стр. 2–3.
  110. ^ Шелтон 2011, стр. 4–5.
  111. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 128–135.
  112. ^ Бейкер 1923, стр. 11–12.
  113. ^ фон Глан 1992, с. 85.
  114. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 144.
  115. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 144–146.
  116. ^ фон Глан 1992, с. 86.
  117. ^ Коллинз и Харрис 2022, стр. 340–341.
  118. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 121.
  119. ^ Клабберс 2013, с. 107.
  120. ^ ab Klabbers 2013, стр. 109–112.
  121. ^ Клабберс 2020, стр. 132–133.
  122. ^ Клабберс 2020, с. 73.
  123. ^ ab Brownlie & Crawford 2012, стр. 166–167.
  124. ^ Арчер 2014, стр. 32–33.
  125. ^ Шермерс и Блоккер 2011, с. 61.
  126. ^ Шермерс и Блоккер 2011, с. 63.
  127. ^ Мюллер 1997, с. 106.
  128. ^ Клабберс 2013, стр. 84–85.
  129. ^ Клабберс 2020, стр. 93–94.
  130. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 171–172.
  131. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 180.
  132. ^ аб Орахелашвили 2011, с. 493.
  133. ^ Глава 1994, стр. 624–625.
  134. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 456.
  135. ^ Клабберс 2020, с. 188.
  136. ^ Клабберс 2020, стр. 194–195.
  137. ^ Клабберс 2020, с. 155.
  138. ^ Клабберс 2020, с. 159.
  139. ^ Клабберс 2020, с. 160.
  140. ^ Клабберс 2020, с. 158.
  141. ^ Клабберс 2020, с. 161.
  142. ^ Клабберс 2020, стр. 163–165.
  143. ^ Клабберс 2020, с. 178.
  144. ^ Бриггс 2013, с. 2.
  145. ^ Коллинз и Харрис 2022, с. 4.
  146. ^ Бомонт, Антон и МакЭливи 2011, с. 374.
  147. ^ ab Collins & Harris 2022, с. 272.
  148. ^ Норт 1979, стр. 7–8.
  149. ^ Коллинз и Харрис 2022, стр. 15–16.
  150. ^ Норт 1979, стр. 9–11.
  151. ^ Бомонт, Антон и МакЭливи 2011, с. 403.
  152. ^ Ван Лун 2020, стр. 6–7.
  153. ^ Клабберс 2020, с. 301.
  154. ^ Орахелашвили 2015, с. 1.
  155. ^ Орахелашвили 2015, стр. 54–58.
  156. ^ Орахелашвили 2015, стр. 13–14.
  157. ^ Орахелашвили 2015, с. 15.
  158. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 267.
  159. ^ Орахелашвили 2015, с. 23.
  160. ^ аб Орахелашвили 2015, с. 57.
  161. ^ Мэй и Хоскинс 2009, с. 17.
  162. ^ Дугард и др. 2020, с. 2.
  163. ^ аб Дугард и др. 2020, с. 3.
  164. ^ Дугард и др. 2020, стр. 5–7.
  165. ^ Дугард и др. 2020, с. 8.
  166. ^ Дугард и др. 2020, с. 4.
  167. ^ Дугард и др. 2020, стр. 4–5.
  168. ^ Финкин и Мундлак 2015, с. 47.
  169. ^ ab Valticos 2013, с. 4.
  170. ^ abc Finkin & Mundlak 2015, стр. 48–49.
  171. ^ Валтикос 2013, с. 37.
  172. ^ Финкин и Мундлак 2015, с. 51.
  173. ^ Финкин и Мундлак, 2015, стр. 53–54.
  174. ^ Клабберс 2020, с. 282.
  175. ^ Орахелашвили 2011, с. 506.
  176. ^ Клабберс 2020, с. 287.
  177. ^ Клабберс 2020, стр. 288–289.
  178. ^ «Статус ратификации Конвенции». Изменение климата ООН . Проверено 10 мая 2023 г.
  179. ^ Клабберс 2020, стр. 289–290.
  180. ^ Клабберс 2020, с. 294.
  181. ^ Клабберс 2020, стр. 296–297.
  182. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 203.
  183. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 220.
  184. ^ Харрисон 2011, с. 1.
  185. ^ Ротвелл и др. 2015, с. 2.
  186. ^ Дженсен 2020, стр. 4–5.
  187. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 256.
  188. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 257, 260.
  189. ^ Фроман 1984, стр. 644–645.
  190. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 265–266.
  191. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 274–277.
  192. ^ Моссоп 2016, стр. 2–3.
  193. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 296.
  194. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 299–300.
  195. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, стр. 301–302, 311.
  196. ^ Орахелашвили 2011, с. 505.
  197. ^ ab Crowe & Weston-Scheuber 2013, стр. 7.
  198. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 745.
  199. ^ Браунли и Кроуфорд, 2012, стр. 746–748.
  200. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 456–466.
  201. ^ Браунли и Кроуфорд 2012, с. 757.
  202. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 458.
  203. ^ Клабберс 2020, с. 211.
  204. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 461.
  205. ^ Слагтер, ван Дорн и Сломансон, 2022, стр. 466.
  206. ^ Солис 2016, с. 24.
  207. ^ Crowe & Weston-Scheuber 2013, стр. 14–15.
  208. ^ ab Klabbers 2020, с. 224.
  209. ^ ab Klabbers 2020, с. 223.
  210. ^ Клабберс 2020, стр. 224–225.
  211. ^ Клабберс 2020, с. 230.
  212. ^ Клабберс 2020, с. 231.
  213. ^ Кассезе 2003, с. 15.
  214. ^ Шабас 2020, с. 1.
  215. ^ Орахелашвили 2011, стр. 494–495.
  216. ^ Шабас 2020, с. 6.
  217. ^ аб Кассезе 2003, с. 16.
  218. ^ Кассезе 2003, с. 17.
  219. ^ Кассезе 2003, с. 9.
  220. ^ Шабас 2020, стр. 11–13.
  221. ^ Кассезе 2003, с. 11.
  222. ^ Уолд 2002, с. 1119.
  223. ^ Боед 2001, стр. 60–61.
  224. ^ аб Орахелашвили 2011, с. 518.
  225. ^ «Государства-участники Римского статута». Международный уголовный суд . Проверено 28 апреля 2023 г.
  226. ^ Коуэлл 2017, с. 2.
  227. ^ Берк-Уайт 2002, с. 8.
  228. ^ Коуэлл 2017, с. 8.
  229. ^ Ральф 2003, стр. 198–199.
  230. Тооси, Нахаль (2 апреля 2021 г.). «Байден снимает санкции с чиновников Международного уголовного суда». Политик . Проверено 28 апреля 2023 г.
  231. ^ ab Nouwen 2006, стр. 190–191.
  232. ^ аб Крайер, Робинсон и Васильев, 2019, стр. 173–175.
  233. ^ Нувен 2006, с. 192.
  234. ^ Симма и Паулюс 1999, с. 304.
  235. ^ Скотт 1905, стр. 128–130.
  236. ^ Уайт 1986, с. 101.
  237. ^ Моргентау 1972, стр. 273–275.
  238. ^ Моргентау 1972, стр. 281, 289, 323–234.

Источники

дальнейшее чтение

Внешние ссылки